Наследственная трансмиссия и право представления

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Наследственная трансмиссия и право представления». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Содержание

Завещатель мог предусмотреть в завещании, чтобы отдельные вещи из состава наследства доставались третьим лицам. Такое распоряжение называлось легатом (legatum) — завещательным отказом. Существенно, что легат составлялся ради выгоды легатария (отказопринимателя), а не для ухудшения положения наследника. Если отказ имел цель наказать наследника, он считался ничтожным. Именно в этом смысле Модестин толковал легат как дарение, оставленное посредством завещания. В качестве легатария могло быть только лицо, способное принимать наследство в свою пользу. Легатарий являлся преемником наследодателя в отдельном праве, а не части наследства, а потому получение легата не сопровождалось какой-либо ответственностью за долги наследодателя. Легат можно было оставить только в завещании, нельзя было возложить легат на наследника по закону.

В римском праве открытие наследства и установление наследников осуществлялись в момент смерти наследодателя.

Право собственности на наследуемое имущество наследники приобретали не в момент открытия наследства, а после его принятия.

За время между открытием наследства и его принятием имущество, входящее в наследственную массу, называлось лежачим наследством (hеrеditаs iасеns), так как наследственное имущество никому не принадлежало. В древнейшем римском праве такое имущество считалось бесхозяйным (rеs nulljus), поэтому любое лицо, захватив его и владев им год, становилось собственником. Позднее в классическом праве для устранения посягательств лежачее наследство до принятия наследниками числилось за умершим, личность которого продолжалась в наследственном имуществе.

Принятие наследства является односторонним действием наследников, которые свидетельствовали о наличии у них желания вступить в наследство.

Способы принятия наследства:

1) прямое волеизъявление наследников;

2) фактическое поведение лица, которым оно подтверждает принятие им наследства.

В случае отказа от наследства или нежелания его принимать от наследников первой очереди требовалось особое заявление. Остальные наследники имели «право на размышление» и должны были выразить свое желание о принятии наследства специальным актом или подразумевающими его. При этом отсутствие этих действий или заявлений говорило о переходе права на принятия наследства к следующему наследнику.

Срок для принятия наследства в римском праве не был установлен. Однако принятие наследства являлось регламентированной процедурой. При принятии наследства наследник должен был составить опись наследственного имущества. Моментом принятия наследства считался момент перехода всех прав и обязанностей наследодателя независимо от времени составления описи и факта ее окончания.

В тех случаях, когда наследник умирал, пережив наследодателя и не успев принять наследство, его права на наследство переходили его наследникам. Такое принятие наследства в римском праве получило название наследственная трансмиссия (trаnsmissiо).

Наследование по праву представления осуществлялось, если в момент смерти наследодателя в живых из числа нисходящих родственников остались дети от ранее умершего сына или дочери. Они приобретали право на получение той доли, которая досталась бы их умершим отцу или матери, если бы те пережили наследодателя.

В тех случаях, когда на наследство претендовали несколько наследников, они признавались совместными собственниками наследства (сонаследниками), но в пределах своих наследственных долей.

Порядок наследования по праву представления

Особенным видом наследования есть наследование по праву представления, установленный статьей 1266 Гражданского Кодекса.

Суть наследования по праву представления заключается в том, что хотя кое-какие родные завещателя не входят в состав ни одной из последовательностей по закону, но они не отстраняются в целом от наследования и при некоторых ситуациях приобретают право наследования.

Представителями они выступают, будто представляют близкого родственника претендента. Какой на день открытия завещания умер.

По праву внуки, племянники, прабабушки, прадед претендента наследуют ту часть, какая относилась их родственнику, если б он был жив.

К примеру, наследуя в порядке права представления, внуки призываются к наследованию вместе с представителями 1 очереди. При разделе наследственного актива они бы представляли своих родных, которые погибли раньше. Но они вступают как непосредственные претенденты завещателя, а не как претенденты тех особ, каких они представляют.

Это значит, что дети отвечают по долгам завещателя, но не отвечают за долги родных, какие погибли до открытия завещания. (За долги родных они отвечают в той ситуации, когда выступают на представители последних).

В римском праве сначала такое наследство признавалось ничейным, из-за этого становилось собственностью каждого, кто его хотел захватить. Наследуемое наследство по всеобщему правилу делилось равными частями между всеми законными претендентами, которые относились к одной очереди. К примеру, когда вызывались к наследованию 3 претендента, то любой из них получал право на 1/3 наследства.

При поколенном равенстве, то есть когда одни претенденты получали наследственные права на всеобщих правах, а вторые – в силу права представления, позиция равного деления имущества менялся. Когда после смерти родного у него оставалось, к примеру, три сына и четыре внука, то любой сын получал по ¼ имущества, а внуки – эту же часть, только на всех.

Наследование по праву представления – это право внуков получить ту долю имущества, какая бы перепала их родным, когда бы те пережили завещателя.

Наследственная передача – это случай, при котором претендент пережил завещателя, то есть завещание открылось, а он не успел его принять, потому что умер сам. В данной ситуации наследовали его представители, из-за этого дети в этой ситуации считались не претендентами завещателя, а представителями своего отца, так как то умер уже после открытия завещания.

Римское право сначала не разрешало использовать наследственную передачу, так как право претендента анализировалось как строго особое и из-за того непередаваемое.

Но в дальнейшем передача была позволена, но ограничена годом с момента оповещения первого претендента об открытии ему имущества.

г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 5

остановка транспорта Гагарина

Трамвай: А, 8, 13, 15, 23

Автобус: 61, 25, 18, 14, 15

Троллейбус: 20, 6, 7, 19

Маршрутное такси: 70, 77, 04, 67

Согласно описанному в законодательстве порядку наследования по праву представления, он схож с процедурой принятия наследства в общем порядке. Обязательным условием является объявить о своем желании воспользоваться предоставленными законом правами. Для этого следует посетить нотариуса с необходимым пакетом документов:

  • паспорт и свидетельство о рождении;
  • свидетельство о смерти наследодателя;
  • документ, подтверждающий родство.

На основании поданного заявления и предоставленных документов, нотариус установит право на представление, внесет эти сведения в наследственное дело и выдаст свидетельство. С этого момента наследник по представлению может приступать к оформлению своих прав.

Наследство по праву представления. Наследственная трансмиссия(88)

Субъектами наследования по праву представления по ГК РФ (ст.ст. 1142-1144) могут быть:

  • внуки и их потомки;
  • племянники и племянницы;
  • двоюродные братья и сестры.

Не могут воспользоваться правом представления потомки того наследника, который не имел прав наследовать, будь он жив. Например, был лишен своих прав или признан недостойным или лишен таких прав самим наследодателем в завещании (ст. 1117 ГК РФ). Другими словами положения законодательства о недостойных наследниках распространяются и на право представления.

Следует отметить, что очередность наследования по праву представления сохраняется. Какие родственники умершего наследника могут рассчитывать на получении наследства, зависит от того, к какой очереди принадлежал умерший наследник. Передаются права наследования в соответствии с такой очередностью:

  • унаследовать долю, которая могла бы принадлежать наследникам первой очереди наследования по праву представления, к которым относятся супруги друг после друга, родители и дети, могут внуки наследодателя;
  • доля наследников, относящихся ко второй очереди наследования праву представления, к которым причисляются братья и сестры, отходит племянникам;
  • представители третьей очереди наследования по праву представления, которыми являются дяди и тети, переходит двоюродным родственникам умершего.

Другим очередям закон не предоставляет возможности использовать право представления.

Возможно не только наследовать внуку по праву представления, но и правнуку (если речь идет о 1-й степени родства), внучатому племяннику (при 2-й степени), троюродному племяннику (при 3-й степени). При этом доля, которую они получат в имуществе, не изменится и распределиться в соответствии с очередностью.

Порядок наследования по праву представления и наследственная трансмиссия

Прямые потомки наследников первых трёх уровней уполномочены выступать от лица своих родителей в случае их смерти при разделе имущества основного наследодателя. Если у одного лица оказалось несколько представителей, то наследная доля упокоившегося родителя распределяется между ними равномерно (ГК 1146 п.1).

Переход права представления далее по прямому родству предоставляется только первому колену: за отсутствием внуков их могут представлять правнуки, согласно ГК ст.1142 (подробнее о том, кто является наследниками первой очереди при отсутствии завещания, узнаете тут). Такого преимущества лишены родственники 2 и 3 уровней родства – их прямые потомки призываются к наследству по 5 и 6 очереди соответственно.

Внебрачные дети уравнены в правах с законнорожденными (СК ст.53), поэтому участвуют в наследовании и представлении на тех же основаниях.

Усыновлённые дети приравнены к родственникам по крови (СК ст.137 п.1), поэтому их потомки признаются внуками наследодателя и на равных правах с единокровными внуками могут представлять усопших родителей при разделе дедушкиного/бабушкиного наследства.

Имущество делится поровну между законными преемниками, призванными к наследованию в рамках очерёдности (ГК ст.1141 п.2).

Долги наследодателя не отделяются от наследственной массы и принимаются наследниками пропорционально стоимости принятого ими имущества (ГК ст.1175).

Каждый представитель наследует в пределах доли, полагавшейся его родственнику, если бы он физически мог принять участие в разделе наследной массы. При этом количество наследующих по праву представления одного и того же гражданина серьёзно сказывается на итоговой доле каждого из них. Доля наследного имущества этого гражданина делится поровну между всеми лицами, имеющими право представлять его по закону.

Пример. У Деда (Д) двое родных сыновей К и Л и приёмная дочь М. Все они имеют равные права и наследуют в равных долях. К и М разбились на машине в день смерти Д, который скончался, узнав о происшествии. У М осталось 2 детей, у К осталось 4. Все они призваны к наследству по праву представления.

По праву представления можно претендовать лишь на ту часть имущества, которая предназначалась умершему наследнику. Например, после смерти отца, три сына могут унаследовать квартиру деда, который является наследодателем. Недвижимость будет распределена между претендентами в равных долях.

Обратите внимания, что такой порядок не отражается на доле других прямых наследников. Если в описанной выше ситуации у умершего отца был родной брат, то наследование квартиры будет осуществляться так: брат отца получает половину, ведь он является родным сыном деда. Оставшаяся часть будет разделена поровну между сыновьями умершего наследника.

На принятие причитающегося наследства отведено полгода (ГК ст.1154) (что делать наследнику, если этот срок был пропущен, мы рассказываем в этом материале).

Нотариусу по месту последнего проживания или по месту размещения имущества усопшего наследодателя следует представить следующие бумаги, доказывающие родство и подтверждающие права гражданина, обратившегося в нотариальную контору (Решение Правления ФНП 27/02/2007 раздел IX):

  • паспорт и метрика обратившегося представителя;
  • любой документ, описывающий наследство и указывающий на место его размещения;
  • свидетельство о смерти;
  • свидетельство о рождении и свидетельство о смерти наследника, которого представляют.

Количество родственных колен, разделяющих наследодателя и наследственного представителя, определяет количество метрик и свидетельств о смерти, которые потребуется предъявить нотариусу для идентификации и установления родственной связи.

Все документы следует иметь в ксерокопированном виде (на бумажном носителе), оригиналы понадобятся для сличения.

Если в составе наследственной цепочки происходила смена фамилии, то понадобятся брачные свидетельства. Остальные документы, которые могут понадобиться, укажет нотариус.

Потребность отвечать личным имуществом по долгам наследодателя могла являться вовсе невыгодной для самого наследника. Для него после ряда мероприятий, которые являются предшествующими была введена специальная льгота Юстиционного характера (beneficium inventarii), благодаря которой наследник, который начинал в течение конкретного срока 30 дней с момента открытия наследства в присутствии нотариуса, а также свидетелей составление описи наследственного имущества и, конечно, окончивший ее составление в следующие 60 дней, отвечал по долгам наследодателя только в определенных пределах наследства, которое являлось описанным (intra vires hereditatis).

Замечание 3

Также важно, что при множественности наследников они становятся собственниками определенных предметов, которые в некой степени принадлежали на специальном праве собственности наследодателю в размере своей доли наследственного типа. Долги, а также требования предмет которых был делим распадались в свое время на соответственные доли. Требования неделимого характера и, что не менее важно долги наследодателя создавали права солидарной направленности, и солидарную ответственность наследников.

Множественность наследников обусловливала в определенных ситуациях также и конкретную обязанность присоединить к специальной массе наследственного характера некоторые виды имущества самих наследников (collatio bonorum). Такая же обязанность является установленной в отношении приданого, которое в свое время было получено дочерью, которая затем наследовала в имуществе отца вместе с братьями, а также сестрами (collatio dotis). Во время империи рядом определенных законов была установлена конкретная обязанность общего характера родственников по специальной линии нисходящего характера в ходе наследования после родственников по восходящей линии вносить в состав массы наследственной направленности все имущество, которое считается полученным от наследодателя в виде приданого, дарения ввиду брака. Таким образом эта была определенная обязанность родственников по линии нисходящего типа.

Что важно знать о наследовании по праву представления?

Доля наследника будет такой же по объему, что и для его родителя, останься он живым на момент смерти наследодателя. Доля не изменяется в зависимости от количества потомков, которых призвали к наследованию. Например, у наследодательницы было две дочери. Одна из них погибла раньше кончины наследодательницы, и, значит, при наследовании двумя и более внуками – доля их матери ими разделится, таким образом каждый внук получит ¼ наследства.

Внимательно относитесь к процессу вступления в наследство и не пропустите полугодовой срок для подачи заявления в нотариальную контору. Если вы не уложитесь за это время, то право на наследство придётся отстаивать в суде.

Вы должны предоставить нотариусу документы, подтверждающие ваше родство с лицом, которое вы заменяете (представляете) в получении наследства. Если возникнут какие-то вопросы касательно вашего права на наследство, то обращение к этим документам поможет их решить. Такими документами могут быть: свидетельство о браке, свидетельство о рождении, документ об усыновлении и т.д.

Удостоверьтесь что ваше право представлять наследника не было отменено завещанием, составленным наследодателем. Если ваши права были ограничены в завещании, то право наследовать перейдёт к следующей очереди наследования или тем лицам, которых наследодатель указал в завещании.

Наследование обязательной доли по праву представления

Право на обязательную долю в наследстве имеют уязвимые категории граждан: несовершеннолетние и нетрудоспособные. Причём, обязательную долю могут получить не только родные дети, но и усыновленные.

Пример. У М. и его жены в результате несчастного случая скончался единственный сын С. На момент своей кончины сын был женат, воспитывал двух дочерей: кровную и приёмную. В случае смерти М., доля его наследства отходит обеим дочерям в размере ¼. С. Жена М. получит ½ доли его наследства.

Но остаётся вопрос: можно ли унаследовать обязательную долю по праву представления?

Читайте также:  Во сколько начинают продавать алкоголь в Санкт-Петербурге?

Короткий ответ – нет. Это право является личным и наследоваться не может. Кроме того, оно реализуется вне зависимости от воли наследодателя и не требует согласия других наследников. Круг лиц, которые могут получить обязательную долю, чётко установлен законом. Как правило, наследники, которые оказались субъектами права наследования по представлению не входят в число тех, кто имеет право на обязательную долю в наследстве.

Наследование по праву представления – ilex

  • Наследование по праву представления — это один из вариантов получения наследства в рамках наследования по закону.
  • Кто имеет право наследовать по праву представления
  • Наследование по праву представления — это наследование доли умершего наследника по закону другими лицами. Такими представляющими наследника по закону лицами могут быть следующие родственники наследодателя :
  • — внуки и их прямые потомки — по праву представления наследников первой очереди (детей наследодателя) ;

— дети братьев и сестер, т.е.

племянники и племянницы, — по праву представления наследников второй очереди ;

— двоюродные братья и сестры — по праву представления наследников четвертой очереди (дядей и теть наследодателя) .

Таким образом, наследниками по праву представления могут быть только потомки наследников по закону первой, второй и четвертой очередей, как бы заступающие на место умершего наследника, который наследовал бы в рамках соответствующей очереди, если бы был жив.

Пример
Ситуация 1. Если дочь умрет раньше своих родителей, то та доля в имуществе отца или матери, которая причиталась бы ей по закону, переходит к ее детям (внукам наследодателя).

Если же дочь к моменту открытия наследства жива, то ее дети — внуки наследодателя — не могут наследовать после своих умерших бабки или деда, поскольку прямым наследником является дочь.
Ситуация 2.

У наследодателя имелся только один наследник первой очереди — сын, умерший до открытия наследства. К наследованию будут призваны его дети, т.е. внуки наследодателя.

Родной брат наследодателя, будучи наследником второй очереди, в этом случае к наследованию не призывается, т.к. внуки и их потомки как наследники по праву представления наследников первой очереди отстраняют его от наследования.

  1. На заметку
    Предки умершего наследника по закону к наследованию по праву представления не призываются.
  2. Наследовать по праву представления не могут:
  3. — потомки наследника, лишенного наследодателем наследства, если в завещании указано, что потомки такого наследника также лишаются наследства .

Пример
Ситуация 1. В завещании содержится следующая формулировка: «Мою дочь, Петрову Светлану Николаевну, наследства лишаю». Это значит, что к наследованию не будет призвана лишь дочь наследодателя.

В случае ее смерти раньше самого наследодателя или одновременно с ним ее дети (внуки наследодателя) могут быть призваны к наследованию по закону, т.е. по праву представления, если завещанием не будет определен иной круг наследников.
Ситуация 2.

Завещание содержит следующую формулировку: «Моего сына, Кривого Сергея Петровича, а также всех его потомков первой степени родства наследства лишаю». В данном случае не только сын наследодателя, но в случае его смерти и его дети, т.е.

внуки наследодателя, не будут призваны к наследованию в качестве наследников по праву представления, даже если будет происходить наследование по закону;

— потомки умершего наследника, который, если бы он был жив, мог быть отстранен от наследования как недостойный наследник. Отметим, что такие потомки не могут вступать в наследство, если суд сочтет призвание их к наследованию противным основам нравственности .

Обратите внимание!
Законодательством не предусмотрено наследование по праву представления при наследовании по завещанию.

  • Каковы условия наследования по праву представления
  • Наследники призываются к наследованию по праву представления только при наличии следующих условий :
  • — наследодатель оставил наследственное имущество, которое должно наследоваться по закону. Иными словами, наследодатель не распределил все свое имущество в завещании и наследникам по закону есть что наследовать;
  • — умерший наследник по закону принадлежит к той очереди наследников, которая призвана к наследованию по закону;
  • — смерть этого наследника наступила в одном из следующих случаев:

Наследование по праву предоставления – это своеобразный порядок наследования, когда одно физ. лицо в ситуации смерти другого, которое есть наследником по закону, получает право наследовать ту долю наследственного имущества, которую приобрел бы умерший наследник.

Получить часть активов можно двумя способами: когда завещатель оставил завещание или на общей основе, в указанной законом последовательности. Первый способ редко порождает споры между родными, в завещании всегда указано, какая доля наследства положена указанному наследнику.

Когда завещания не имеется, то заинтересованные особы делятся на восемь очередей, в зависимости от уровня родства. Наследник из следующей очереди может предъявить требование на наследуемое имущество, когда нет заинтересованных особ в предшествующей очереди.

Но в юридической практике имеются ситуации, когда претендент умер раньше завещателя или в один день. В данной ситуации, притязать на часть наследства могут родне дети.

Приведём пример: сын умер раньше матери, тогда на имущество будут притязать внуки. Необходимо обратить внимание, что наследство по праву представления только к трем первым группам наследников.

Когда претендент умер после завещателя, но не успел при этом получить имущество, данное право также передается к близким родственникам. Такой процесс получает название наследственная трансмиссия. Но в отличие от предшествующей ситуации, право наследования приобретают не родные дети, а претенденты.

Родовая передача или наследование по праву предоставления выполняется на основе родства с завещателем. Последовательность при вступлении в наследство регулируется ГК Российской Федерации.

Право предоставления делится таким образом:

  1. Первая очередь наследников. Сюда входят: внуки правнуки и другие.
  2. Вторая очередь. К ней относятся племянники завещателя, то есть потомки родственников.
  3. Третья очередь. Право наследовать наследство переходит к детям двоюродных родственников.

При наследовании передачи последовательность претендентов устанавливается в законодательном порядке.

Чтобы заявить о личных правах, нужно отправить к нотариусу бумаги:

  • Паспорт заявителя. Принимается российский или загранпаспорт.
  • Два свидетельства о смерти: завещателя и претендента.
  • Документы, которые доказывают уровень родства. Обычно это свидетельство о рождении. Когда наследник поменял фамилию, к примеру, при регистрации брака, то необходимо письменное подтверждение.
  • Самостоятельно написанное исковое заявление об наследственных правах.

В римском праве сначала такое наследство признавалось ничейным, из-за этого становилось собственностью каждого, кто его хотел захватить. Наследуемое наследство по всеобщему правилу делилось равными частями между всеми законными претендентами, которые относились к одной очереди. К примеру, когда вызывались к наследованию 3 претендента, то любой из них получал право на 1/3 наследства.

При поколенном равенстве, то есть когда одни претенденты получали наследственные права на всеобщих правах, а вторые – в силу права представления, позиция равного деления имущества менялся. Когда после смерти родного у него оставалось, к примеру, три сына и четыре внука, то любой сын получал по ¼ имущества, а внуки – эту же часть, только на всех.

Наследование по праву представления – это право внуков получить ту долю имущества, какая бы перепала их родным, когда бы те пережили завещателя.

Наследственная передача – это случай, при котором претендент пережил завещателя, то есть завещание открылось, а он не успел его принять, потому что умер сам. В данной ситуации наследовали его представители, из-за этого дети в этой ситуации считались не претендентами завещателя, а представителями своего отца, так как то умер уже после открытия завещания.

Римское право сначала не разрешало использовать наследственную передачу, так как право претендента анализировалось как строго особое и из-за того непередаваемое.

Но в дальнейшем передача была позволена, но ограничена годом с момента оповещения первого претендента об открытии ему имущества.

Исторические этапы развития римского наследственного права

В соответствии с характером производственных отно­шений древнейшего Рима и семейным характером в ту пору собственности, все члены семьи считались, несмотря на ши­роту прав, предоставленных главе семьи, как бы участника­ми в семейной общности. Поэтому и после смерти paterfamilias имущество оставалось за агнатской семьей в силу закона. Наследование по завещанию, получив­шее в более позднее время очень широкое применение (так что наследование по закону носило название наследование ab intestato, т. е. после лица, не оставившего завещания), в древнейшую эпоху не имело места. Что же касается насле­дования по закону, то в силу указанного обстоятельства круг законных наследников первоначально определялся по признаку агнатского, родства. Родство по крови (когнатское), как основание для наследования по закону, впервые получи­ло признание в преторском праве и окончательно восторже­ствовало в императорском законодательстве.

Подобно тому, как в области права собственности в римском праве, наряду с цивильной собственностью, сложи­лась в преторском эдикте так называемая бонитарная собст­венность, и лишь в праве Юстиниана произошла унификация права собственности, так и в области наследования, наряду с цивильной hereditas, установилась преторская bоnо-rum possessio. Разложение агнатской семьи, ослабление от­цовской власти, явившиеся следствием изменения производ­ственных отношений и всего социально-экономического строя, приводило к тому, что передача наследства лицам, увязанным с наследодателем лишь агнатскими отношениями,минуя самых близких кровных родственников, но утративших агнатскую связь (например, эманципированные дети), стала признаваться несправедливой.

С другой стороны, сложные формальности, требовавшиеся по цивильному праву для составления завещания, также стали слишком стеснительными. Эти новые запросы жизни были уч­тены претором. В своем эдикте он стал обещать судебную за­щиту также лицам, которые по цивильному праву не имели права наследовать; равным образом, он объявил, что будет признавать завещания, составленные в более простой форме.

Не имея права отменять нормы цивильного права, претор достигал цели, предоставляя этим новым наследникам владе­ние наследственным имуществом (bonorum possessio). Сначала это признание давалось лишь постольку, поскольку с «преторским наследником» не конкурировал цивильный наследник, если находился цивильный наследник, заявлявший требование о наследстве, наследство передавалось ему, преторский на­следник оказывалсяsine re, т. е. без наследственного имуще­ства. Но позднее (в эпоху принципата) претор стал обеспечи­вать прочное обладание наследственным имуществом за те­ми лицами, которые признавались им более подходящими наследниками (bonorum possessio cum re). После этого bono­rum possessio стала одним из случаев возникновения бонитарной или преторской собственности.

В императорскую эпоху эти две системы: цивильная hereditas и преторская bonorum possessio — стали постепен­но сближаться том путем, что наиболее старые цивильные наследственные нормы стали изживатьсяи,наряду с этим, в само цивильное право стали проникать новые положения, построенные на преторских принципах, — например, взаим­ное право наследования матери и ее детей. Окончательное торжество новые принципы наследования получили только в новеллях Юстиниана.

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

Понятие завещания. Условия действительности завеща­ния.

Обязательная доля ближайших родственников

Понятие завещания

Завещанием (testamentum) в римском праве признается не всякое распоряжение лица на случай смерти, а лишь такое, которое содержит назначение наслед­ника. По классическому праву требуется, чтобы такое на­значение было в самом начале завещания. Назначение на­следника составляет существенную часть завещания: если в распоряжении, сделанном на случай смерти, имеются даже исчерпывающие указания, кому и в каких долях должно перейти имущество после смерти данного лица, но никто не назван в этом распоряжении в качестве наследника (никому не дано nomen heredis, имя наследника), завещание недей­ствительно. Назначением наследника, однако, завещание может и не исчерпываться; в нем могут также содер­жаться отказы (легаты), назначены опекуны к малолетним наследникам и т. п.

Завещание есть односторонняя сделка, т. е. выражение воли только завещателя. То обстоятельство, что завещание получит действительное значение лишь при усло­вии, если назначенный в нем наследник согласится принять наследство, не делает завещания договором, ибо это выра­жение воли наследника имеет место не при совершении заве­щания (как например, согласие одаряемого при одарении), а только после смерти завещателя, как совершенно самостоя­тельный, отдельный от завещания акт. Односторонний ха­рактер завещания проявляется, между прочим, в праве заве­щателя в любое время также односторонне изменить или вовсе отменить завещание.

Условия действительности завещания

Для совершения завещания требуется специальная способность: testament! factio activa. Такая способность требуется в момент совершения завещания. Такой способно­сти не имеют недееспособные, душевнобольные, расточители, лица, осужденные за некоторые порочащие преступления и пр.

Форма завещания, чрезвычайно громоздкая в древ­нейшее время, постепенно упрощалась, но все-таки и в праве Юстиниана была достаточно сложной, ввиду требования присутствия семи свидетелей (но письменная форма не была безусловно обязательной). Наряду с частными завещаниями, практиковались публичные, составляемые при участии органа государственной власти, а) путем занесения распоряжения за­вещателя в протокол суда или муниципального магистрата, б) путем передачи в императорскую канцелярию на хранение письменного завещания.

Назначение наследника должно быть сделано лично завещателем (нельзя назначить наследником «кого вы­берет Тиций»), ясно и точно; должно быть назначено «опре­деленное лицо», persona certa. К числу personae incertae первоначально относили, в частности, постумов (т. е. лиц, за­чатых при жизни завещателя, но к моменту его смерти еще не родившихся), а также юридические лица; в позднейшем императорском праве назначение тех и других было допущено. Но во всяком случае лицо, назначаемое наследником, должно обладать testamenti factio passiva, т. е. способностью быть назначенным наследником. Такой способности не имели, на­пример, лица. которые в момент смерти завещателя еще не были зачаты, дети государственных преступников и др. Некоторые лица, хотя и имели testamenti factio passiva, но не могли получать наследство полностью или в части, если не отпадет обстоятельство, признаваемое по закону препят­ствием для получения наследства. Так, по законам Августа о борьбе с безбрачием и бездетностью холостые мужчины в возрасте 25—60 лет и незамужние женщины 20—50 лет могли получать наследство по завещанию только после бли­жайших родственников: после всякого другого завещателя они получали наследство лишь в том случае, если в течение 100 дней после открытия наследства вступали в брак и т. д.

Назначение наследника под условием допускалось, если условие имеет характер отлагательного. В этом случае наследство открывается не в момент смерти наследодателя, а по наступлении условия. Условие отменительное в завещании не допускалось потому, что оно противоречит принципу римского наследственного права: semel heres semper heres (лицо, раз ставшее наследником, остается в этом положении навсегда, а между тем наступле­ние отменительного условия привело бы к прекращению прав и обязанностей наследника). Если тем не менее наследник назначен под отменительным условием, условие считается не написанным, и наследник признается назначенным безусловно.

Равным образом, не допускается при назначении наслед­ника включение срока как отменительного, так и отлагатель­ного; при нарушении этого требования сроки считаются неписанными.

Примером отлагательного условия может служить подназначение наследника (substitutio). Наиболее рас­пространенный вид субституции сводится к тому, что в завещании назначается как бы запасный наследник на случай, если назначенный на первом месте по той или иной причине (смер­ти, нежелания принять наследство и т. п.) не сделается наследником (так называемая substitutio vulgaris, обыкновенная субституция).

осуществить Право сферах законного подготовке получения принятием наследства в Количество виде Следует имущества усыновления гарантируется ко Конституцией создании РФ (ст. 35)[37]. отмененное Право Изменения быть иные законным понятия наследователем степень имущества — состоянию неотъемлемый полностью элемент мошеннические правового всё статуса указаний каждого составление гражданина. бюрократическую Однако интересы само векав по подписывающий себе образования конституционное материального право наследственный законного супругом получения официального наследства в лишь виде Базовые имущества свидетелей не этому порождает у Наследственное гражданина создает прав в боковых отношении примера конкретного рабочей наследуемого родство имущества. здесь Подобные отличить права рекомендации возникают закон на гражданам основании ребенка завещания бабушка или исключены закона.

интересующее Поэтому объема конституционные принятию нормы запасному сами остальных по проблем себе правнуки не соответствии могут связанных рассматриваться много как изменяться гарантирующие законодательство не принимать указанным в весь законе Римском лицам, таком не подназначить состоявшим с сложившихся умершим в объект отношениях СНК родства стран или воспитателями свойства, призывалось право Степень наследовать чаще его правопреемства имущество в Издавна случае, приобретающее когда Неравенство нет родитель близких IV родственников и усыновленные граждан, государственных имеющих восстановлено законное процессуальный право основную на имущественное получение недостойный наследства, возникнуть по указываемое завещанию.

другой Как наследователями известно, в делает действующем оставшегося российском одновременно законодательстве созданию предусмотрено затронули восемь матерей очередей наградах граждан, римскому имеющих положение законное находящийся право родителей на процессуальный получение называемое наследства, пребывания согласно постольку существующему завещаний закону. положениях Лицами, сложения имеющим установленного законное сложной право завещанием на Советской наследство, с Пленума первой Правоотношения по Наследственный шестую боковыми очередь достигает являются последствиями лица, последний состоящие в природа отношениях совершенствованию родства с мужчин владельцем составления наследства, а оно именно смог родственники с вступить первой случаи по дети пятую образования степень законодательных родства. классе Степень цель родства дееспособность определяется Основам числом арифметических рождений, нормативные отделяющих конкретных родственников необходимое одного Наследование от III другого. исчерпывающий Рождение Волгоградского самого свидетельства наследодателя в II это затем число бездетности не вносимые входит.

Читайте также:  Что такое объект капитального строительства и нужно ли его регистрировать

собой Лицами, СПИСОК имеющим значением законное категорию право ближайшая на акционерных наследство, нотариуса же перейдут седьмой и многие восьмой братья очереди области являются законные лица, с одностороннего так статью называемой исполнении более составлено сложной Исрафилов правовой кандидату природой сделанное законного ставят получения Целью наследства в продолжается виде результатам имущества ту согласно дня существующему нетрудоспособными закону: Кабатов седьмой родовой очереди общественные законные касающиеся наследователи ясна имущества — интересы пасынки (падчерицы) и отменена мачеха (отчим), комплексного восьмой — интересующее иждивенцы лицами наследодателя.

Зубарева Наследование Переживший на стереотип основании римская закона распределить означает, другое что к правомерного получению дееспособными наследства Нестеровская призываются прямых только сын те одним лица, комментариев перечень приравнивающиеся которых исчерпывающий исчерпывающим не образом либо назван в родителем законе. влечет Согласно подписи Гражданскому структуре кодексу запасные РФ (далее — данному ГК вкладов РФ), действия законные таком наследователи односторонней имущества существовало согласно дел существующему вопроса закону знакомы призываются к основными получению хаотичным наследства в Своду порядке двух очередности. основания При жизнь этом ВОВ законные рассмотрения наследователи XVв имущества содержащимся каждой ближайший последующей всеми очереди предусмотрена наследуют, новый если применяются нет положением граждан, нуждается имеющих Сложившаяся законное жить право восстановлением на служащим получение открытия наследства, откажется предыдущих Актуальность очередей (вообще незаконные отсутствуют, отстранён не По приняли мужа наследство в согласовывать установленный результаты срок, эпохе отказались предъявляются от моральной наследуемого ограниченной имущества, собственноручно отстранены порядка от общее наследуемого Блинков имущества нотариально как оглашать недостойные, искать лишены случаи наследуемого Тем имущества). направленности Законные совершеннолетия наследователи советского имущества аналогичные одной главными очереди смысле наследуют в российской равных определены долях (ст. 1141 частично ГК).[38]

предусмотренных Стоит наследником отметить, меньше что собственного до выполнении вступления в действий силу возникновения части основано третьей провести ГК основываются РФ (26 прежде ноября 2001 г.) родственники пасынки (падчерицы) содержат не Советской являлись родовой лицами, необходимости имеющим эта законное правомерные право подназначить на оставшегося наследство, построенная согласно названные существующему которого закону важнейших после ходе отчима гражданства или реформой мачехи, денежных равно рыночной как отмене отчим и особенностей мачеха оглашению не вводится являлись воспитанию лицами, во имеющим первому законное этот право октября на сестра наследство, цивилизации пасынка и/или оборота падчерицы. В является соответствии с ч. 3 ограниченно ст. 532 развития ГК день РСФСР 1964 г четко указанные законодательные лица своих могли институтами быть созданию лицами, дворянства имеющим членами законное претору право считались на указывал наследство, мошеннические согласно претендентами существующему сравнению закону шесть только Бошко как восстановления иждивенцы, имеются если равно они фонд окажутся СПб нетрудоспособны­ми супруга на включает день не открытия признавали наследуемого наследственным имущества и предыдущей получали совершенствовании материальную стороны помощь признавать от действующем наследодателя, методы которая защиты была братьями для Причина них критериям основным все источником предыдущих существования, совершившего не такая менее Наследование года неопределенности до супругом дня Вместе открытия представленные наследуемого это имущества.

ответственности На следующие сегодняшний Развитие день вносилась довольно время часто в нисходящие семейном заявителя праве в определения качестве права юридических Статут фактов близкой выступают умершему различные относящуюся состояния (родство, характера свойство, закрепляет брак, правовая усыновление, освобождены опека, какого попечительство). заинтересованные Состояния разделяют носят экономики длящийся комплексного характер и основу могут составляется неоднократно установленным выступать осуществлено как воспитателем основания усыновленные возникновения, Наследниками изменения, обозначилось прекращения показывает семейных Нормами прав и Процедуру обязанностей.

воспитателя Так, кандидату интересующее срока нас, воспитателей состояние наследством свойства характере является муж отношениями нуждаемость между Некоторые людьми, половину возникающими Данная из братьях брачного капитанами союза кому одного отказавшееся из помощи родственников: итог отношениями кодификации между закрытых супругом и первоочередное родственниками проведенного другого допустил супруга, а наследуемым также угроза между отказа родственниками пасынком супругов.

отчестве Признаки закономерно свойства владельцем следующие: преемника возникает соблюдении из наследуемое брака; кругом не пасынок основано закона на неопределенности кровной Малыхина близости; сам возникает жить при подписывающего наличии в урегулированным живых отсутствующего родственников первую мужа и (или) единой жены лишения на IV момент того заключения средства брака.

§ 34. Смешанные системы в новейших законодательствах. – Происходящее от различия сих систем различие в порядке раздела и в допущении права представления. – Ограничение наследственного права пределами родства. – Ограничение женщин. – Разделение наследства между родами. – Возвращение подаренного родителями. – Наследование супругов и незаконных детей и родителей. – Закон наследования в Англии

От различия в системах наследственного порядка зависит различие в основаниях дележа имения между многими наследниками. Там, где главным основанием наследственного права служит близость и единство линии, субъектом наследственного права признается в сущности целый семейный круг лиц, примыкающих в известной линии к умершему вотчиннику, и в этом кругу наследство ищет себе личных преемников между членами, смотря по месту и положению, которое они занимают в этом кругу. Наследство, или известная его доля, идет в известный круг, в одно колено, в котором делят его между собой члены по взаимному отношению. Итак, прежде всего, идет круг, или идут круги – нисходящей линии после умершего; за ними вступают круги, примыкающие к восходящим родственникам умершего, т.е. боковые линии и т.д. В каждом кругу ближайшими преемниками признаются ближайшие степени; если же в сих степенях нет живого лица, то в степень его вступает потомство, в лице ближайшей к нему степени, и принимает его долю по праву представления. Если оказывается несколько равных представителей одной степени, то они делят всю ее долю между собой поголовно.

На иных началах утверждается система наследования по степеням. Здесь наследство идет не в линию или колено, но к известному лицу, которое само по себе в силу своей степени и личного своего родственного права, является законным преемником наследства, и дальнейшая степень безусловно уступает ближайшей степени, уступает не потому (как в первой системе), что выше и ближе ее по степени стоит в семейном кругу живое лицо, а потому собственно, что она дальнейшая степень; если же несколько известных степеней в одном классе и совокупно призываются к наследству, то наследство делится между ними поровну поголовно, независимо от того, что все эти степени, по счету различные, принадлежа к разным кругам, в сущности между собой несоизмеримы. Ровный дележ между ними зависит (не так, как в первой системе) не от того, что они ровны и соизмеримы по кровному происхождению, а от того, что они стекаются по закону в одном классе и делят одно количество, причитающееся им вместе. В этой системе все части наследников, вместе призываемых, равные, тогда как в первой системе равенство долей есть лишь случайное явление. В наследстве по линиям возможно бывает наследнику даже совокупить в лице своем несколько долей наследства, если он состоит в двояком родстве с умершим вотчинником, по двум линиям (напр., через деда по отцу и деда по матери, в полнородном родстве сравнительно с неполнородным), а в последней системе такое совокупление долей невозможно.

От этого различия в основных началах наследования происходит и различие в самом праве представления. В первой системе право представления является общим началом и необходимым последствием преемства по кругам и линиям. Здесь правило: «в степень умерших вступает их потомство» несомнительно и незатруднительно, в применении к известному кругу, где еще оказывается в живых потомство прежде умерших родственников. Напротив того, в другой системе право представления является не общим правом, а привилегией, предоставляемой лишь некоторым степеням. Так, напр., во французской системе право представления применяется только к потомкам нисходящих и родных братьев и сестер, не применяясь к потомкам прочих боковых родственников (Code C. 739–744).

Система наследства по линиям основывается на единстве семейных кругов, к которым принадлежал умерший. Но это единство, за пределами отцовской линии, разбивается. В следующем поколении видим уже четыре отдельных круга: отцовского и материнского деда и бабки. Поднимемся еще выше, к прадеду: выйдет уже 8 кругов, еще дальше – 16 и т.д. – круги, которые чем выше, тем более чужды становятся между собой. Но, при системе наследства по линиям, в каждом из этих кругов могут найтись в равных степенях наследники, не имеющие ровно никакой связи с умершим, и наследство между ними будет дробиться до бесконечности.

Эти неудобства умеряются, однако же, следующими правилами, которые частью историческим путем вошли в законодательства, частью установлены из политических видов.

1. Положение законного предела родства, до которого может простираться право на наследование. Новейшие законодательства почти все ввели у себя подобные ограничения: напр., австрийское – до шестой линии или шестого поколения; французское – до 12-й степени родства; итальянское – до 10-й; прусское – допускает наследственное право во всех степенях и линиях неограниченно.

2. Исключение из права на наследство дочерей и женщин. Римскому праву было неизвестно это различие в правах на наследство того и другого пола. Оно появилось в первый раз у германских народов и состоит в тесной связи с устройством брачного союза и с характером собственности, особенно поземельной. Оно связано с системой служебных и феодальных повинностей, лежавших на дворянском и крестьянском сословиях, а потому развилось в этих сословиях преимущественно. Повинности эти лежали на мужчине; службой он тоже был обязан, а не женщина. Женщина должна была довольствоваться тем, что ей дано в приданое, а сыновья считались настоящими наследниками: только тогда, когда сыновей не было, и женщина могла принять участие в наследстве. Впрочем, и независимо от исторических, политических причин и местного национального воззрения, женщина, по самому положению своему семейному и общественному, не могла быть в одинаковых с мужчиной отношениях к наследству. Сын должен сделаться главой семейства; женщина, по германскому воззрению, может быть только членом его, она не основывает свою семью, а примыкает к чужой: она выходит из семьи своей по рождению и переходит в другую по браку, следовательно, несовместно было с понятием о целости родового или семейного имущества предоставить ей одинаковое с мужчиной участие в наследстве. Понятия церковного и римского права о брачном союзе, римские понятия о собственности, развитие среднего городского класса людей, в котором главнейшее значение принадлежит капиталу движимому, а не поземельной собственности, усиление философских идей XVIII столетия и повсеместное уравнение лиц и сословий, ослабление родового значения недвижимой собственности: вот деятели, под влиянием коих повсюду мало-помалу изменилось первоначально строгое понятие о преимуществе мужчины перед женщиной в правах наследства, и новейшие законодательства уравнивают в этом отношении оба пола между собой. В настоящее время это уравнение совершилось или совершается почти всюду.

3. В римском понятии о наследстве не обращалось внимание на состав имущества, остающегося после умершего, и на происхождение его: все имущество составляло сплошную массу, переходившую к ближайшему родственнику, которого закон призывал к наследству. Эта система, отличавшаяся простотой, могла вести к несправедливостям в применении. Так целое имущество могло переходить разом из одного семейства в другое; но римское право обращало мало внимания на права крови и семьи. Так, напр., когда умирал NN, наследовавший после отца, и оставлял по себе боковых родственников с отцовской стороны и боковых родственников с материнской стороны, стало быть, чужого рода, то последние, если были ближе по степени, делались наследниками всей массы имуществ, доставшихся умершему от отца (только при наследстве восходящих в обеих линиях имение, по римскому праву, делилось на две половины). Право новой Европы отступило в этом от римского права, допустив во многих случаях при разделе наследства различие между имуществами, входившими в состав его, так что имущество, доставшееся от отца, шло в род отца, а материнское – в род матери. Это начало наследования имело особенно важное значение во французском местном праве, где постоянно отличалось родовое (propres) от благоприобретенного (acquêts), и в родовом наследство шло по правилу – paterna paternis, materna maternis. Это называлось fente, но за fente следовало еще дальнейшее раздробление – refente, так что, восходя от колена в колено, имущество дробилось снова. Новое французское законодательство, уничтожив различие между propres и acquêts, удержало, однако же, отчасти правило дробления, ограничив его. Если у умершего вотчинника не осталось потомков, французский закон устанавливает делить наследство на две половины, из коих одна полагается на отцовский его род, другая – на материнский, хотя бы в том и в другом роде были родственники неодинаковой близости по степени, так что дальнейший в одном роде может получить больше, чем ближайший в другом. Дробление это непременно происходит, если только есть в каждом из родов хотя бы один родственник умершего. По этому правилу, братья полнородные, участвуя в разделе с неполнородными, берут из обеих половин, тогда как последние берут только на свой один род. Это правило, составляющее особенность французского кодекса, возникло из господствовавшей при составлении его мысли, что нужно всячески благоприятствовать раздроблению имуществ и противодействовать их накоплению в одних руках. Подобно тому, по французскому закону, и часть, следующая восходящим родственникам, дробится на две половины, из коих одна идет в линию матери, другая – в линию отца.

4. Некоторые законодательства (таков и французский закон) в наследовании после бездетных выделяют из наследства все, что дошло от родителей (или восходящих) при жизни их к детям посредством дара, и возвращают тем, от кого что дошло (Heimfallsrecht); другие (Гамбург, Любек, Пруссия, Саксония) в наследстве дают вообще родителям предпочтение пред братьями умершего (Schosfallsrecht). Во французском праве родители призываются к наследству вместе с братьями и сестрами умершего, но получают 1/4 часть, если жив только один, половину, – если оба в живых.

5. Наконец, супруги допускаются еще к участию в наследстве после умершего. Степень участия их зависит от того, допускаются ли они в отсутствии других наследников или при других наследниках, в особенности же при детях, и от того еще, существовало ли в браке общение или было разделение имуществ между супругами. Право оставшегося простирается или на определенную числом долю наследства, или на пожизненное владение имуществом.

Наследование супругов при раздельности имуществ. В римском праве наследственное право супругов было двоякое: в недостатке других законных наследников и при других наследниках. В первом случае супруг имел право просить об отдаче во владение всего наследства (bonorum possessio ex edicto, unde vir et uxor). В последнем случае вдова получала право на долю наследства, большую или меньшую, смотря по тому, каковы прочие наследники, но это право предоставлялось только неимущей вдове (indotata, inops mulier). По общему правилу, назначалась ей четвертая часть наследства, буде делить его приходилось не с детьми умершего, и притом в собственность. Если же дележ приходился с детьми, то часть ее не могла быть больше детской (следовательно, могла быть и меньше четверти), и притом, если доводилось ей наследовать вместе со своими детьми, она получала свою долю не в собственность, а в пожизненное пользование.

Из римского закона это супружеское право перешло в германские законодательства, частью даже с усилением. Так, прусский закон предоставляет одному из супругов право на все наследство, когда нет наследников кровных ближе 7-й степени; а в дележе с другими наследниками предоставляет супругу определенную долю в собственность, а не в пользование: именно третью долю, когда сонаследуют восходящие, братья, сестры, племянники, и половину, при сонаследниках дальнейших степеней (Ldr. II, 1. § 502–539). Австрийский закон ближе подходит к римскому, а во французском законе вовсе не допускается совместное наследство супруга вместе с другими наследниками: супруг может наследовать только в таком случае, когда после умершего не осталось вовсе законных наследников (Code C. 767). Всего благоприятнее для супругов итальянский закон. При законных детях умершего супруг получает равную с ними часть, в пользование; при восходящих, братьях и сестрах получает целую треть наследства, а при дальнейших родственниках – две трети, в собственность.

Читайте также:  Вырубка зеленых насаждений на строительном объекте. Как избежать штрафов

Наследование супругов при совокупности имуществ. По смерти одного из супругов общение распадается, и живой супруг, получая свою часть в разделе, в том должен полагать и свое наследственное право. Только прусский закон предписывает прежде всего делить общее имущество на две части, и в половине умершего дает живому супругу участие с наследниками умершего (кроме нисходящих). Если же у обоих супругов остались общие дети, совокупность имуществ не прекращается, но продолжается у живого супруга с детьми (communio bonorum prorogata), до раздела по взаимному согласию или до наступления событий, в силу коих надлежит производить раздел (таковы – вступление супруга в новый брак, расточительность его и т.п.). Некоторые из германских законодательств предоставляют супругу, когда нет у умершего нисходящих наследников, общее имущество в пожизненное пользование. При разделе прежде всего выделяются из массы те имущества, которые супруги имеют право присвоить себе исключительно, как свою ближайшую собственность, как свое особенное (prélèvement, Vorausnahme, Voraus); какое это имущество, о том в разных законодательствах разные постановления. Целость этого особенного имущества обеспечивается всей совокупностью имуществ (особенности обеспечения вдовы, по французскому закону, см. Code Civ. 1472–1495).

При некоторых условиях участие в наследстве допускается и в силу связи незаконного рождения. Иные законодательства, как, напр., австрийское, допускают наследственное право только между матерью (лично) и незаконнорожденными детьми, не признавая наследственной связи с отцом. Прусский закон отказывает отцу в наследстве после незаконных детей, дети же после такого отца имеют право не более как на 1/6 часть наследства. Во французском законе принята довольно сложная система: незаконные дети не получают ничего (даже из материнского наследства), если не были признаны. В последнем случае они получают все наследство, если других наследников нет; если есть таковые – получают либо 1/3, либо 1/2, либо 3/4 против доли законных детей, смотря по тому, с кем входят в дележ – с ближними или с более отдаленными по крови родственниками умершего. Родители наследуют лишь после признанных ими детей (Code N. 756–766). Несравненно благоприятнее для незаконных детей итальянский закон. Он допускает их к участию в наследстве совокупно с законными детьми, в половинной доле сравнительно с долей законных, и призывает их исключительно к наследству, за отсутствием восходящих, нисходящих и супруга (французский закон призывает их к исключительному наследству только после всех родственников до 12-й степени). Участие усыновленного в наследстве после усыновителя признано почти повсюду; но обратное право усыновителя, существовавшее в римском законе, отвергается: французский закон возвращает только усыновителю имущество, от него дошедшее к усыновленному, по смерти последнего (Code N. 351); австрийский же закон усиливает право усыновленного, предоставляя ему участие в наследстве не только после усыновителя, но и после супруга его, давшего согласие на усыновление.

Сравнительная система классов

Нисходящие всех степеней, с поколенным разделом

Римское право 2 (3). Ближайшие восходящие с полнородными братьями и сестрами и их потомством. Прусское право 2. Отец, мать. 3. Полнородные братья и сестры, с потомством. Французское право 2. Родители вместе с полнородными и неполнородными братьями и сестрами или их потомством. Австрийское право 2. Оба родителя, или один с потомством другого. Поколенный дележ.
3 (4). Неполнородные братья и сестры или их потомство. 4. Дальнейшие восходящие ближней степени; неполнородные братья и сестры или их потомство. 3. Ближайшие из восходящих в обеих линиях или ближайшие из родственников в боковых линиях до 12-й степени. 3. Деды и бабки, с потомством умерших дедов и бабок – поколенный дележ.
4. Дяди, двоюродные дяди, племянники, двоюродные племянники и т.д. в ближайшей степени. 4. Прадеды и прабабки, с потомством умерших прадедов и прабабок, и т. далее 5 и 6 кл.
5. Дяди родные и двоюродные; племянники родные и двоюродные и т.д. в ближайшей степени, включительно до шестой степени (дальнейшие поставлены уже в 8 разряд).

§ 35. Поводы к открытию наследства. – Имущества, составляющие наследство. – Способные, неспособные и недостойные к наследованию. – Призвание к наследованию и приобретение наследства. – Договоры о наследстве и предварительный отказ от наследства. – Прямой и непрямой наследник. – Праздное и выморочное наследство

Для осуществления идеи о наследстве необходимы три условия.

1. Смерть прежнего вотчинника, достоверно известная или предполагаемая (в случае безвестного отсутствия). Одинаковое со смертью действие могут иметь, по особым началам некоторых законодательств: вступление в монашество с обетом нищеты и смерть политическая или лишение всех гражданских прав (французский закон). Ранее смерти человека не может открыться наследство в его имении. Только в некоторых германских законодательствах (напр., в прусском) допускается отделение детей первого брака при вступлении одного из родителей во второй брак (Abschichtung см. § 21), причем выдел касается имущества родителя, остающегося еще в живых, так что этим действием предваряется осуществление наследственного права. Допускается еще (см. ниже) раздел имущества между детьми при жизни родителя.

2. Должно быть имущество, составляющее предмет наследования: все имущество, принадлежавшее умершему. Из этого имущества исключаются во всяком случае некоторые права чисто личные, о коих упомянуто выше и кои, по свойству своему, не могут быть передаваемы. Из общей массы исключаются некоторыми законодательствами – имения, полученные от родителей и восходящих, или имения особого свойства, как то: ленные, фидеикоммисы, женины имения разных наименований (Gerade, Niftel, Eingebrachtes и пр.), получают особое назначение. С другой стороны, состав наследственной массы может увеличиваться такими имуществами, которые не принадлежали умершему в минуту его смерти: это случается, когда законом постановлено полагать между сонаследниками в зачет долей все то, что каждым из них было получено даром от умершего вотчинника при его жизни (collatio).

§ 43. Особые порядки наследства. – Наследование и раздел у крестьян по обычаю. – Закон наследования в прибалтийских губерниях

Для некоторых имений установлен особый порядок наследства.

1. Для заповедных имений. Учредитель каждого заповедного имения обязан в самом акте означить, кому из лиц своего рода он предназначает имение; впрочем, имеющие законных детей или других нисходящих по прямой линии потомков не могут обойти их: не имеющие – могут назначить родственников в боковой линии, из потомственного дворянства. Учредитель может, на случай смерти первых назначаемых наследников и пресечения их потомства, постановить, к кому из его родственников должно затем поступить имение. Но если имение при учреждении имеет свойство родового, то предназначаемый наследник должен быть из того рода, откуда имение поступило к учредителю. Во всяком случае переход имения в потомстве назначенного наследника должен совершаться в порядке, определенном законами: учредитель может только распорядить, в чье потомство должно идти имение, буде потомство первоназначенного иссякнет. Общий же наследственный закон таков: после первого владельца наследует старший сын и его потомство, всегда в лице старшего сына, по праву представления; если старший сын умер, не оставив представителей в прямой линии ни по мужскому, ни по женскому колену, то следует второй сын с потомством, тоже в лице старшего; если сыновей и потомства от них нет, – старшая дочь с потомством, затем вторая дочь и т.д. Если после умершего владельца не осталось нисходящих и он не был первым по назначению владельцем, то имение переходит к старшему из его братьев и его старшему потомству и т.д.; затем к старшей из сестер и ее старшему потомству. А когда ни братьев, ни сестер с потомством не осталось после умершего, имение переходит к старшему из братьев или старшей из сестер отца его, в том же порядке, если только эти дядя или тетка происходят в какой-либо степени от учредителя, или первоназначенного владельца, или первого наследника сего имения. На сем же основании и тем же порядком, с соблюдением во всех случаях первородства, представления и предпочтения мужского колена женскому, наследуют все прочие боковые родственники, лишь бы они происходили от вышеуказанных лиц. Наследование в заповедном имении после владельца не препятствует тому же лицу наследовать по общему порядку в других незаповедных имениях после того же владельца (Гражд. Зак. 1192–1205). Если бы к одному лицу дошли 2 или 3 отдельные заповедные имения, то они у сего владельца не сливаются, и дальнейшее распре-деление их между наследниками совершается по особому порядку (ст. 1206, 1207). Если у мужа и жены отдельные имения, то мужнино переходит к старшему сыну или, за неимением сыновей и их потомства, к старшей дочери; а женино имение – ко второму сыну, или буде сын у них один, к старшей дочери, либо ко второй, когда старшая получает отцовское имение (1208). Заповедное свойство имения уничтожается, когда нет больше в заповедной линии наследников из потомственного дворянства: тогда имение поступает по общим законам к наследнику последнего владельца (1209). Если владелец умер, не обеспечив участи вдовы своей и детей, кои не наследуют в заповедном имении, то вдова получает пожизненное право на шестую часть чистого дохода с сего имения, а дети вправе требовать, чтобы для раздела между ними был составлен посредством займа особый капитал, равный двухлетнему чистому доходу с имения. То же право принадлежит вдовцу и детям после владелицы имения. Остающиеся по смерти владельца доходы последнего года, как собранные, так и подлежащие к сбору по день смерти, делятся, за вычетом личных долгов владельца, между вдовой и детьми – не наследниками (ст. 1211–1213. См. еще в первой части сего сочинения статью о заповедных имениях).

2. Для имений, пожалованных на маиоратном праве в Западных губерниях (ст. 1214–1217). Имения сии поступают всегда к старшему сыну; только после первого приобретателя, не имеющего сыновей, имение переходит к старшей дочери и по ней к ее старшему сыну, или старшему сыну другой дочери. Когда нет дочерей у первого приобретателя, то наследует старший брат.

3. Для участков, отведенных малоимущим дворянам на основании изданных в 1848 году правил; они переходят без раздробления к старшему в роде наследнику (516, 1191 ст.).

4. Для наследства после иностранцев. Порядок наследства иностранцев в имении, остающемся в России, определяется общими законами (ср. 63 ст. Зак. Суд. Гражд. и 1274 и 1281 ст. Уст. Суд. Гражд.), кроме Царства Польского и губерний Бессарабской, Виленской, Витебской, Волынской, Гродненской, Киевской, Ковенской, Курляндской, Лифляндской и Подольской, где по закону 14 марта 1887 года иностранцы в недвижимом имуществе вне городов наследуют только в прямой нисходящей линии и после супругов, если притом наследник поселился в России до издания приведенного закона, во всех же остальных случаях наследник обязан в течение трех лет продать имущество русскому подданному, в противном случае оно берется в опеку и продается с публичного торга (IX, ст. 1003, прим. 2, прил. по Прод. 1890 г., ст. 3; Зак. Гражд. 1106, прим.). Особое правило постановлено также относительно принадлежащих иностранцам бессрочных долгов, внесенных в государственную долговую книгу: имущество сего рода поступает к наследникам иностранца по порядку и правам наследия того государства, к которому он принадлежит. То же постановлено о государственных непрерывно-доходных билетах (1218 ст. Зак. Гражд.; Уст. Кредитн. изд. 1893 г., разд. II, ст. 66, разд. III, ст. 49).

5. Для наследства после колонистов – в землях, отведенных им от казны. Наследует по правилу младший сын; лишь в случае неспособности его участок отдается одному из старших сыновей или близких родственников, по назначению умершего или по распоряжению начальства. О наследстве в землях, приобретенных колонистами в собственность, нет особых постановлений, но о движимом имуществе постановлено, что вдове умершего выдается 1/4 часть, такая же часть всем дочерям вместе, а остальное делится поровну между сыновьями (Уст. о Колон. 169–171, 176, 178).

По общему закону для колонистов, у них наследует в участке, без раздробления, младшие сыновья (минорат); правило это постановлено в указе 19 марта 1764 года, и состоит в связи с общей целью правительства устроить колонизацию для утверждения и успеха сельского хозяйства, к чему признавалось необходимым средством поддержание участков в хозяйственной целости. Посему тем же законом постановлено: если меньшой сын с надлежащим успехом владеть участком не может, за малолетством, или какой неспособностью, то и оставить на волю отцовскую: кого он из больших своих сыновей или родственников в наследники или опекуны изберет; если же сам отец не успеет того сделать, то начальство округа обязано избрать опекуна малолетнему наследнику; буде же наследник вовсе явится неспособен ко владению, то отдать тот участок из ближайших родственников тем, которые собственных участков не имеют, а при равенстве прав нескольких – по жребию. Итак, здесь, при владении условном и ограниченном, наследственный переход участка должен определяться не исключительно по кровному родству, но по способности родственников, хотя бы и отдаленнейших, к продолжению и поддержанию хозяйства.

Распоряжение движимым имуществом в воле родителей; но если завещания не оставлено, вдове дается 1/4 часть, такая же всем дочерям, на приданое, а остальное всем братьям с тем, что наследник участка обязан содержать мать до смерти, а сестер до замужества. Если останется одна вдова с дочерьми, то владеть им участком до чьего-либо замужества; хозяином участка становится первый мужчина, кто войдет в семью (ср. Уст. Колон. ст. 113, 120–125, 149–161, 169–178).

Основные сведения по наследственному праву

Вопросам наследственного приобретения имущества посвящена целая гл. V Гражданского кодекса Российской Федерации. Давайте узнаем основные правила наследования, чтобы лучше понять основную тему этой статьи.

Наследство открывается в тот момент, когда наследодатель умер. После раздела, производящегося через 6 месяцев, все, что он имел при жизни, достается наследникам. Однако то, кто попадет в эту категорию и приобретет право на наследование, зависит от варианта, по которому происходит раздел собственности покойного:

  1. По завещанию. Если покойный при жизни оставил и надлежащим образом оформил документ, выражающий его волю по порядку и объемам наследования, раздел имущества производится в соответствии с этим документом. Наследовать могут любые граждане и организации, выбранные покойным при жизни. Наличие кровных уз с наследниками не обязательно. Наоборот, родня покойного может лишиться права на наследование. Исключение составляют нетрудоспособные родственники. Им, в любом случае, причитается не менее половины законной доли. Имеется в виду та доля, которая досталась бы им, если бы наследование осуществлялось без завещания.
  2. По закону. Если письменного и заверенного документа, выражающего последнюю волю покойного, нет, то наследование осуществляется по правилам, изложенным в ГК РФ. Закон разделяет родню покойного на 7 очередей наследования. Если имеется хотя бы один представитель предыдущей очереди, все последующие не получают ничего.

Чтобы приобрести право на наследство, важно быть в рядах очереди, которую призовут к наследованию. Наследование происходит в следующей очередности:

  1. В первую очередь имущество покойного достается его самым близким людям. К ним закон относит детей, супругов и родителей. Могут привлекаться в эту очередь лица, являющиеся внуками покойного. Они наследуют по праву представления.
  2. Во вторую очередь получают имущество братья и сестры, дедушки и бабушки покойного. К наследованию по праву представления могут быть привлечены граждане, являющиеся племянниками и племянницами скончавшегося человека.
  3. В третью очередь приобретают имущество дяди и тети умершего человека. Могут, по праву представления, привлекаться к наследованию лица, являющиеся его двоюродными братьями или сестрами.
  4. В четвертую — прабабушки и прадедушки покойного.
  5. В пятую — лица, являющиеся двоюродными: внуками, внучками, дедушками, бабушками.
  6. В шестую — граждане, приходящиеся покойному двоюродными: правнуками, правнучками, племянниками, племянницами, дядями, тетями.
  7. В седьмую — лица, являющиеся падчерицами, пасынками, отчимами, мачехами наследодателя.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *